Конституция провозглашает Российскую Федерацию демократическим, правовым государством. Представляется, что такой характеристике Россия может соответствовать в случае, если будет обеспечена соответствующая юридическая обязательность правовых актов.
Прежде всего, следует обратить свое внимание на то, что презумпция обязательности правовых актов обеспечивает реализацию конституционного принципа правовой определенности, что в свою очередь в целом влияет на общий уровень развития правовой системы.
Как справедливо отмечает П. Л. Лавров, к пониманию обязательности возможно прийти двумя разными путями: во-первых, человек в рамках собственного развития шаг за шагом все определеннее ощущает в себе понятие обязательности, которое для него представляется с совершенной ясностью; и, во-вторых, это осознание понятия обязательности «искусственным путем», опосредованно, когда общество делает некоторые действия принудительными, однако отмечается, что такая посылка не имеет ничего общего с «внутренней обязательностью»
Словари определяют обязательность как свойство (отличительная, характерная черта, качество), по значению выраженное в способности кого-либо, чего-либо быть безусловно необходимым, должным, неизменно присущим, безусловно (не вызывающим никаких сомнений) исполнимым. В свою очередь, обязательное понимается как необходимое, безусловное, должное для исполнения; неизменно присущее кому-либо, чему-либо, обычное для кого-либо, чего-либо, требуемое в законодательном порядке, как оценочная характеристика чего-либо (явления, поведения, нормы).
Хотелось бы более подробно остановиться на одной из возможных форм обязательности в праве, в частности на обязательности правового акта.
Актуализируя проблему обязательности правового акта, нужно отметить недостаточную методологическую разработанность, неоднозначность стандартов обязательности, что непременно может повлечь правовую неопределенность и выступить в качестве угрозы законности и правопорядка в обществе. Некорректно воспринятое обществом свойство обязательности или, напротив, необязательности правового акта может легко перерасти в деструктивный фактор правовой жизни, угрозу правовой безопасности, препятствующей всесторонней реализации основополагающих правовых идей и ценностей как основы правовой политики современного государства.
Еще в XIX в. выдающийся русский писатель М. Е. Салтыков-Щедрин обозначил эту проблему, указав на то, что «строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».
Становится очевидным, что обеспечить предсказуемость правовых актов, их ясность и недвусмысленность, гарантировать гражданам способность предвидеть последствия своего поведения, юридически не закрепляя и не претворяя в жизнь обязательность правового акта, практически невозможно.
Следует отметить, что в юридической науке вопрос обязательности правового акта зачастую остается в стороне от крупных общетеоретических разработок. В большинстве случаев исследователи ограничиваются констатацией существования обязательности в праве как должного в её непосредственной связи с нормативностью права и формальной определенностью, без выявления индивидуальных сущностных и содержательных характеристик данного правового явления, либо рассмотрением вопросов обязательности в сугубо отраслевом или институциональном аспекте.
Одним из первых на проблему обязательности правового акта обратил свой взор И. Кант, отмечая, что «обязательность есть особое отношение воли к закону, имеющее вид зависимости и означающее принуждение к поступкам, хотя принуждение одним лишь разумом и его объективным законом, и которая называется поэтому долгом, так как патологически побуждаемый (хотя этим еще не определенный и, стало быть, всегда свободный) произвольный выбор заключает в себе желание, проистекающее из субъективных причин, и поэтому могущие часто противиться чистому объективному основанию определения, следовательно, нуждающиеся как в моральном принуждении в противодействии практического разума, которое можно назвать внутренним, но интеллектуальным принуждением».
Многоаспектные проблемы обязательности исследованы юридической наукой недостаточно, следует избегать упрощенного представления об обязательности как исключительной и бесспорной, ибо в основе таких воззрений зачастую лежит представление о праве как исключительно принудительном, статичном, формальном явлении. Такое представление, на наш взгляд, может исказить действительное и необходимое современное понимание обязательности правового акта как явления правовой жизни с учетом современных правовых реалий, где правоотношения постоянно усложняются, а высшей ценностью в государстве признается человек, наделенный правами и свободами.
В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» в п. 9 сказано, что существенными признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются: издание его в установленном порядке уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.
Юридическая энциклопедия под редакцией Л. В. Тихомировой и М.Ю. Тихомирова дает следующую дефиницию правовому акту: «... официальный письменный документ, имеющий обязательную силу, принятый управомоченным субъектом права, выражающий властные веления, порождающий определенные правовые последствия, создающий юридическое состояние и направленный на регулирование общественных отношений».
По своей природе обязательность тесно связана с процедурами введения в действие и прекращения действия нормативного правового акта. Именно с действием правового акта связана его обязательность, действие правового акта выступает в качестве главной предпосылки признания правового акта обязательным.
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
Из приведенных положений Конституции РФ следует, что нормативно-правовой акт приобретает свойство обязательности с того момента, когда государство признает его введённым в действие в соответствии с предусмотренными законодателем процедурами.
Введение в действие нормативного правового акта означает, что он приобретает юридическую силу. При этом, по факту, юридическая сила акта позволяет определиться со сферой действия нормативного правового акта — определенными государством пределами возможного его осуществления в качестве обязательного предписания.
Следует учесть то обстоятельство, что правовой акт по общему правилу утрачивает свою обязательность в момент прекращения своего действия. Соответственно, обязательное регулирующее воздействие на конкретные общественные отношения он может оказывать вплоть до момента утраты своей юридической силы.
Таким образом, признание правового акта не введенным в действие или не действующим (недействительным) может вести к утрате свойства обязательности.
Действующее законодательство регламентирует особый порядок опровержения обязательности правового акта и как следствие — признания недействующими нормативных правовых актов полностью или в части в рамках отдельных видов судебных производств.
Кроме того, дискуссионен вопрос относительно обязательности актов, которые не соответствуют основополагающим гуманистическим правовым ценностям.
Универсального алгоритма опровержения обязательности, который бы одинаково подходил для всех без исключения правовых актов, ни юридической наукой, ни законодателями не предложено. Опровержение обязательности правового акта может быть обусловлено как собственным содержанием такого акта, так и процедурой отмены правового акта.
Представляется, что исходя из возможности опровержения обязательности правового акта по различным как объективным, так и субъективным причинам, следует, что обязательность правового акта — это правовая презумпция. Это означает ее не достоверный, а вероятный характер, пусть степень её вероятности и достаточно велика в связи с тем, что обусловлена обобщением максимально большого количества случаев.
Презумпция обязательности правового акта, выступая особым нормативно-регулятивным средством более высокого уровня абстракции — нормативным обобщением, является сложной юридической конструкцией и включает в свое содержание несколько классически действующих презумпций: презумпцию законности нормативных правовых актов, в том числе соответствие иным правовым актам высшей юридической силы, издание уполномоченным субъектом в соответствии с предоставленными Конституцией РФ полномочиями, при соблюдении всех необходимых процедурных правил, презумпции правильности и обоснованности нормативного правового акта, и, безусловно, презумпцию легитимности нормативного правового акта, согласно которой нормативный акт по общему правилу действует постоянно до его официальной отмены и обязателен для применения всеми субъектами права, в том числе субъектами правоприменения.
Презумпция обязательности правового акта есть не что иное, как особое нормативно-регулятивное средство — сложносоставное нормативное обобщение (сложносоставная презумпция), характеризующееся высокой степенью вероятности имеющихся предположений, тем самым проявляющее наивысшую регулятивную энергию.
Вместе с тем, несмотря на регулятивный потенциал презумпции, она выступает в качестве обобщения не достоверного, а лишь вероятного, пусть и с высокой степенью, поскольку основывается на обобщении достаточно большого количества случаев.
По смыслу действующего процессуального законодательства, до тех пор, пока заинтересованное лицо не обратится в судебные органы с заявлением о признании недействующим нормативного правового акта, он является обязательным для исполнения, а для правоприменителя каждый нормативный акт является одинаково обязательным, законным, обоснованным, правильным, вплоть до момента прекращения им действия в пределах, установленных действующим законодательством.
Правильной представляется позиция В. М. Шафирова, согласно которой «при решении конкретного юридического вопроса (дела) в случае сомнения по поводу соответствия закона (его отдельной нормы) правам человека руководствоваться не действующим, вызывающим сомнение законом (его отдельной нормой), а принципами и нормами международного права, Конституции, закрепляющими положение о правах человека». Таким образом, ученым предложена модель, согласно которой презумпция обязательности правового акта опровергается и в тех случаях, когда закон или его отдельная норма не соответствует правам человека. Обязательной такая норма быть не может ни для правоприменителя, ни для субъектов непосредственной реализации права даже в том случае, если формально она введена в действие и не признана недействительной (недействующей).
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» предложена следующая модель выхода из ситуации при наличии противоречий между нормами различных правовых актов. Если имеются противоречия между нормами процессуального или материального права, подлежащими применению при рассмотрении и разрешении данного дела, то решение является законным в случае применения судом в соответствии с ч. 2 ст. 120 Конституции Российской Федерации, ч. 3 ст. 5 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» и ч. 2 ст. 11 Гражданского процессуального кодекса РФ нормы, имеющей наибольшую юридическую силу.
При этом Верховным Судом не дается разъяснения, что делать правоприменителю в том случае, если акты равной юридической силы находятся в противоречии друг с другом.
Обязательность правового акта утрачивается в тех случаях, когда акт утрачивает свою юридическую силу, до этого момента он является действующим, то есть порождающим правовые последствия, а каждый правовой акт является равно обязательным для применения всеми без исключения участниками правоотношений. Так, справедливо отмечает В. Н. Хропанюк, что «степень юридической силы правовых актов может быть различна, однако степень обязательности содержащихся в них норм абсолютно одинакова для всех тех, к кому относятся их предписания. Это принципиальное положение составляет основу функционирования правового государства». При этом правовой акт считается законным до тех пор, пока в предусмотренных законом процедурах не будет доказано обратное.
Однако, по логике Верховного Суда РФ, судебный орган по своему усмотрению может принять решение при конфликте между конкретными правовыми актами о не- приминении какого-либо правового акта, несмотря на его декларированную обязательность. То есть на основании своего усмотрения он определяет обязательность и необязательность регулирующих общественные отношения норм в период их действия.
Вызывает серьезные опасения традиционная позиция ряда ученых и юристов-практиков относительно такого основания утраты юридической силы правового акта, а соответственно и утраты его обязательности, как «фактическая утрата силы», при которой не отмененная норма права как бы забывается обществом, не применяется, фактически утрачивает силу.
Представляется, что нельзя признать юридически обоснованной во всех случаях позицию, при которой, если норма не применяется по каким-либо основаниям, в том числе в связи с принятием нового правового акта по тому же вопросу, но не прекратила своего действия в предусмотренном законом порядке, она утрачивает свое свойство обязательности в связи с тем, что она не соответствует подходу к пониманию права, утверждающему, что права и свободы — это высшая ценность, а правотворческий орган осуществляет свою деятельность профессионально, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами права.
Такая позиция не соответствует тем правовым ценностям, заложенным в Конституции РФ, препятствует эффективной и беспрепятственной реализации прав и свобод граждан, является фактором, отражающим низкий уровень правовой культуры и правосознания в обществе, явственно указывает на дефекты юридической техники в деятельности правотворца и правоприменителя, что в итоге подрывает основы принципа правовой определенности в обществе.
На «формальную отмену» правового акта как основание опровержения презумпции обязательности правового акта на государственном властном уровне указывается в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», согласно которому судья отказывает в принятии заявления в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 или ч. 8 ст. 251 ГПК РФ в случаях, когда в заявлении оспаривается недействующий нормативный правовой акт или его часть, в том числе формально не отмененный, но фактически не действующий в силу издания более позднего акта.
Сама по себе «фактическая отмена правового акта» не должна рассматриваться в качестве ординарного случая, более того, для развитой правовой системы не должна быть характерна в связи с тем, что подобная конструкция является причиной возникновения правовых коллизий и как следствие — нарушения прав граждан. Признавая то обстоятельство, что в правовой среде существуют две нормы, регулирующие одни и те же общественные отношения, государство не в состоянии гарантировать, что субъекты правоотношений будут действовать именно в соответствии с той нормой, которая является фактически действующей, а не с той, которая фактически утратила свое свойство обязательности. Подобная ситуация напрямую влияет на снижение уровня правовой безопасности субъектов правоотношений и ставит под угрозу презумпцию правомерности поведения и законопослушности гражданина.
В защиту указанной позиции также можно отметить, что сама по себе «отмена — это активная деятельность, направленная на объявление чего-либо ранее назначенного, установленного недействительным, не подлежащим выполнению».
В случае с правовым актом — это должна быть непременно деятельность специального субъекта, при этом должна явственно прослеживаться воля, выраженная в специальной форме, на прекращение юридической силы и, соответственно, обязательности правового акта, что в случае «формальной отмены» зачастую не происходит.
«Формальная отмена» правового акта как явление, естественно, существует и может быть оценена как негативная составляющая правовой жизни общества, фактор, препятствующий положительной юридической деятельности и. Безусловно, необходимо стремиться к упразднению такой формы утраты юридической силы правового акта, что позволит отнестись к презумпции обязательности правового акта не как к научной декларации, а как к реальному юридическому инструменту — фактору правовой определенности и механизму разрешения юридических коллизий.
Тем самым, обязательность является той самой правовой ценностью, заслуживающей особо пристального внимания. Обязательность выступает неотъемлемым положительным элементом правовой жизни общества, который является базовым фактором для развития и функционирования стабильной правовой системы. Подобное отношение к обязательности обусловлено тем обстоятельством, что акт официально признан государством, а на субъектов правоотношений возлагается обязанность, в соответствии с которой они должны сообразовывать свои поведенческие акты и юридические действия. Игнорирование обязательности правового акта может приводить к нарушению принципа законности, что таит в себе большие угрозы торжества верховенства права.
Вместе с тем, как показывает практика, в некоторых случаях правовому акту, пусть и формально не отмененному, не свойственна обязательность, например, в тех случаях, если произошла «формальная отмена» правового акта или он не является законным, обоснованным, справедливым, целесообразным.
Во всяком случае, роль обязательности в правовой сфере высока и её значение нельзя преуменьшить в связи с тем, что она обеспечивает реализацию целого комплекса правовых принципов и ценностей, является фактором устранения правовых коллизий и обеспечения правовой безопасности субъектов правоотношений.
Итак, рассматривая обязательность правового акта, прежде всего, хочется отметить влияние подхода к правопониманию для её оценки в современном отечественном правоведении. Обязательность правового акта — это непременное условие поддержания законности и правопорядка в современном правовом государстве, без которого немыслимо достижение высоких стандартов правовой определенности.
Концептуально обязательность правового акта — это сложносоставное нормативное обобщение (сложносоставная презумпция), включающее в себя презумпцию законности правовых актов, презумпцию правильности и обоснованности правового акта, презумпцию легитимности правового акта. Достичь обязательности правового акта — значит достичь высокого уровня предсказуемости как со стороны субъектов, непосредственно реализующих права и обязанности, так и со стороны правотворческих и правоприменительных органов. Именно это и обусловливает отношение к обязательности правового акта как к приоритету правовой политики и закономерно желаемому явлению правовой жизни любого правового общества. Как и любая другая презумпция, презумпция обязательности правового акта может быть опровергнута, однако однообразного, универсального механизма для этого ни юридической наукой, ни законодателями не предложено, в частности, опровержение презумпции обязательности «фактической отменой» правового акта далеко не всегда соотносится с утвержденными и реализуемыми в правовом государстве общепризнанными правовыми ценностями. Представляется, что процедуры опровержения презумпции обязательности правового акта могут быть различны, как и алгоритм их реализации, но они в любом случае должны соответствовать идее приоритета общечеловеческих ценностей как основы правовой политики государства, а также принципам, задачам и целям правового регулирования.
< предыдущая | следующая > |
---|