Европейская хартия местного самоуправления и некоторые аспекты ее реализации в России
![]() |
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО Конышева Е. Г. Статья посвящена характеристике Европейской хартии местного самоуправления как составной части российской правовой системы. В качестве основной идеи рассматривается принцип субсидиарности в его исторической и современной интерпретации применительно к международному и конституционному праву. Автор анализирует особенности воплощения принципа субсидарности в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве с учетом все возрастающего государственного вмешательства в вопросы организации и деятельность органов местного самоуправления. Обосновывается необходимость дальнейшего исследования принципа субсидиарности и его нормативного закрепления. |
Многовековой опыт местного самоуправления европейских государств нашел свое воплощение в Европейской хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 г. (далее — Хартия), принятой по инициативе Постоянной конференции местных и региональных органов власти Совета Европы. С 1998 г. после соответствующих процедур подписания и ратификации данный международный документ стал составной частью российской правовой системы.
Согласно Хартии местное самоуправление признается основой любого демократического строя как наиболее эффективный и приближенный к гражданам уровень управления в государстве.
Под местным самоуправлением в ч. 1 ст. 3 Хартии понимается право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения.
Хартия устанавливает единые правила, обеспечивающие функционирование демократически созданных органов местного самоуправления и гарантирующих их политическую, административную и финансовую самостоятельность в системе публичного управления.
Положения Хартии строятся на общем принципе институциональной организации власти и управления — принципе субсидиарности, историческое развитие которого происходило в рамках социально-философских и религиозных учений при рассмотрении конфликта частного и общего, отношений личности и государства. Политико-правовая сторона субсидиарности связана с проблемой распределения полномочий между различными уровнями власти, идеей децентрализации власти.
Сам термин «субсидиарность» происходит от латинского «subsidium», что означает «помощь из запасных позиций», — так в языке военных Древнего Рима различались когорты, сражающиеся на фронте («prima acies»), от стоящих наготове в тылу резервных когорт («subsidiarii cohortes»). Классическая дефиниция принципа субсидиарности содержится в энциклике Папы Пия XI «Quadragesimo anno» 1931 г. (79-80): «Подобно тому, как индивида нельзя лишать инициативы и предоставлять обществу делать то, что он может делать по собственной инициативе и своими собственными силами, так же нарушается справедливость, если то, что более мелкие и подчиненные социальные общности могут совершать и успешно доводить до конца, берут на себя большие и вышестоящие общности; к тому же это чрезвычайно невыгодно и запутывает весь общественный строй. Ведь любая общественная деятельность по своему существу и определению субсидиарна: она должна поддерживать членов социального организма, но ни в коем случае не имеет права разобщать или поглощать их.. .Чем лучше выдерживается путем строгого соблюдения принципа субсидиарности последовательность различных общественных процессов, тем сильнее общественная власть и сила воздействия общества, тем лучше и счастливее обстоят дела в обществе». Таким образом, принцип субсидиарности подчинен идее солидарности и общего блага.
Впервые принцип субсидиарности был сформулирован в заключении комиссии по Европейскому союзу в 1975 г. и впоследствии стал рассматриваться как одна из основ системы европейского сообщества, получив свое закрепление в Амстердамском договоре (1997 г.) (пересмотренный Маастрихтский договор (1992 г.), ст. 5 (прежняя ст. 3b): «Сообщество действует в пределах своих полномочий, определяемых настоящим Договором и поставленными перед ним здесь целями. В областях, которые не попадают под его исключительную компетенцию, Сообщество действует в соответствии с принципом субсидиарности, если и поскольку цели предполагаемого действия не могут быть достигнуты в достаточной мере государствами- членами и поэтому, в силу масштабов и результатов предполагаемого действия, могут быть более успешно достигнуты Сообществом <...>». В договор включен также Протокол о применении принципа субсидиарности и близкого ему по значению принципа пропорциональности, предполагающего соразмерность целей и мер для их достижения. При этом была принята к сведению Декларация Германии, Австрии и Бельгии о субсидиарности.
Принципы интерпретации вышеупомянутой статьи и определение основ субсидиарности обсуждались в декабре 1992 г. Вновь к этому вопросу вернулись на Межправительственной конференции в феврале 2000 г., когда пересматривалась роль местных и региональных властей в отношении субсидиарности. Кроме того, ежегодно Европейская комиссия выпускает для Европейского совета и Европейского парламента доклад «Лучшее право», который посвящен главным образом применению принципа субсидиарности.
После вступления в силу Лиссабонского договора парламентам государств — членов Европейского союза были предоставлены новые полномочия по осуществлению контроля за соблюдением принципа субсидиарности при разработке европейского законодательства. Парламент государства — члена Европейского союза или одна из его палат может обратиться в Суд Европейского союза в случае противоречия законодательного акта Европейского союза принципу субсидиарности.
Согласно ч. 3 ст. 4 Европейской хартии местного самоуправления суть принципа субсидиарности состоит в том, что осуществление публичных полномочий, как правило, должно преимущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие к гражданам. Передача какой-либо функции какому- либо другому органу власти должна производиться с учетом объема и характера конкретной задачи, а также требований эффективности и экономии.
Следовательно, центральная власть не должна вмешиваться в те вопросы, которые в состоянии эффективно решить на местах, в чем заключается позитивный аспект субсидиарности. Это гарантируется рядом принципов, в том числе организационно-правового характера.
Органами местного самоуправления являются, прежде всего, избранные путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования советы и собрания, которые могут иметь подотчетные им исполнительные органы. Данное положение не исключает обращения к собраниям граждан, референдуму или любой другой форме прямого участия граждан, если это допускается по закону (ч. 2 ст. 3 Хартии). Местные органы власти должны иметь возможность, не нарушая более общих законодательных положений, сами определять свои внутренние административные структуры и обеспечивать подбор высококвалифицированных кадров (статья 6 Хартии). Статус местных выборных лиц характеризуется свободным осуществлением их мандата (ч.1 ст. 7). Важное значение имеют положения о том, что финансовые ресурсы органов местного самоуправления должны быть соразмерны полномочиям, предоставленным им Конституцией или законом (ч. 2 ст. 9). При осуществлении своих полномочий органы местного самоуправления могут вступать в ассоциацию с другими органами местного самоуправления (ч. 1 ст. 10). Функционирование демократически созданных органов местного самоуправления, которые пользуются значительной самостоятельностью в отношении полномочий, порядка их осуществления и средств, необходимых для выполнения своих функций, обеспечивается также правом на судебную защиту (ст. 11).
Негативный аспект принципа субсидиарности проявляется как своеобразная мера ответственности субъекта за ненадлежащее осуществление своих полномочий, что оправдывает вмешательство центральной власти в управление на нижестоящем уровне. По общему правилу органы местного самоуправления в пределах, установленных законом, обладают полной свободой действий для реализации собственной инициативы по любому вопросу, который не исключен из их сферы и компетенции и не находится в ведении какого-либо другого органа власти (ч. 2 ст. 4). Административный контроль за деятельностью органов местного самоуправления должен осуществляться с соблюдением требований соразмерности между степенью вмешательства контролирующего органа и значимостью интересов, которые он намерен защищать (ч. 3 ст. 8).
Как отмечается в современных исследованиях, вмешательство вышестоящего уровня управления в деятельность нижестоящего признается целесообразным, если действия последнего оказывают влияние на интересы соседних территорий или сообщества в целом. Кроме того, такое вмешательство может быть обусловлено необходимостью сохранения равенства условий жизни на территории всего государства и соблюдения принципа правового или экономического единства.
Принцип субсидиарности зафиксирован в конституциях многих европейских государств (Германии, Франции, Португалии, Италии), и в ряде из них (федеративных и региональных) сложилась судебная практика его применения (органы конституционного правосудия применяют принцип субсидиарности, как правило, в качестве критерия разграничения полномочий в сфере конкурирующей компетенции).
До недавнего времени политическая теория предлагала два принципиально различных ответа на проблему согласования интересов — иерархическое согласование и коалиционное согласование. Субсидиарность дает третий ответ, который связан с координацией и удовлетворяет требованиям современной мысли, несет определенную культурную новизну. Во главу угла во взаимоотношениях между различными уровнями власти ставятся координационные типы связей, основанные на равноправии и равнозначности управленческих органов разного уровня. Причем активность инициативного субъекта направлена не только во внешнюю, но и во внутреннюю сферу его деятельности, выражает способность и возможность к осуществлению собственных полномочий, требует самоорганизации и субкоординации.
Идеи субсидиарности тесным образом переплетаются с теорией кооперативного федерализма, которая задается институтом конкурирующей (совместной) компетенции, что в свою очередь требует высокого уровня координации и сотрудничества (поэтому положения Европейской хартии о местном самоуправлении применимы и на региональных территориях, о чем имеется специальная оговора в ст. 13 Хартии). Данный подход позволяет выделить в принципе субсидиарности еще одну сторону — дополнительность, что предполагает взаимную помощь в выполнении полномочий, в случае если достигнуто соответствующее согласие.
Обновленная теория кооперативного федерализма — конкурирующий федерализм — уделяет главное внимание вопросам конкуренции между уровнями власти и тем механизмам, которые могут быть применены для предотвращения «монополизации власти».
В России принцип субсидиарности не нашел своего прямого законодательного закрепления. Его отдельные аспекты отражены в статьях Конституции Российской Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (ч. 3 ст. 5, ч. 3 ст. 11, ч. 2 ст. 76), о самостоятельном решении органами местного самоуправления вопросов местного значения и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 131 (ст. 132).
В то же время отмечают отсутствие четких конституционных рамок деятельности федеральных органов власти в сфере совместного ведения и чрезмерную регламентацию федеральных требований к системе органов государственной власти в субъектах Российской Федерации в рамках Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», что в свою очередь не согласуется с п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, согласно которому установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления отнесено к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Указанная проблема проецируется на сферу разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления, что препятствует развитию полноценного института местного самоуправления. Уточняя полномочия местного самоуправления, субъекты Российской Федерации либо ограничивают права местного самоуправления в отдельных сферах, либо необоснованно их расширяют. Значительная часть вопросов местного значения отнесена к сфере правового регулирования отраслевого законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Наблюдается унификация и в то же время достаточная неопределенность правовых норм, не исключающих их двойственного толкования.
Трудности реализации Европейской хартии местного самоуправления в России связывают и с «внутренними изъянами» самой Хартии как документа. В частности, относительно ее предмета — общеевропейская ценность, общие подходы, механизм защиты, иное либо все вместе, и «формулы» — не менее 20 признаков из 30, в том числе не менее 10 признаков из 14 обязательных, которые однозначно не определены. Десять «обязательных» признаков местного самоуправления — они должны быть выбраны государством, решившим присоединиться к Хартии, — отнесены к обязательствам государства по формированию местного самоуправления. Критерии же «внутреннего устройства» местного самоуправления в документе фактически не обозначены. Кроме того, положения ч. 2 Хартии, регламентирующей механизм контроля за соблюдением взятых государствами обязательств, не входят в перечень «обязательных» признаков, что снижает ответственность за качество и полноту исполнения конвенционных требований. Среди существенных недостатков — отсутствие официального разъяснения терминов и действенного механизма контроля за исполнением принятых обязательств (Хартия готовилась государствами «старой» демократии, для которых ее положения рассматривались как «естественные», устоявшиеся обычаи, не требующие пояснений и дополнительных механизмов реализации). Достаточные нарекания вызывает перевод терминов, не точно выражающий смысловую нагрузку текста документа.
Именно поэтому, на наш взгляд, заслуживают внимания вопросы толкования конвенционных положений и их адекватного отражения в действующем законодательстве, в особенности формулировок ч. 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 6 Европейской хартии местного самоуправления о выборности и институциональной обособленности органов местного самоуправления в системе публичного управления.
Согласно ст. 3 Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. На конституционном уровне закреплены формы осуществления народовластия: непосредственно народом, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Причем формулировка конституционно-правовой нормы начинается с указания на непосредственные формы народовластия, чем подчеркивается их первостепенное значение по отношению к представительным формам. Высшим непосредственным выражением власти народа названы референдум и свободные выборы.
Европейская хартия ограничивается указанием на советы или собрания, состоящие из членов, избранных путем свободного, тайного, прямого, равного и всеобщего голосования, не отдавая приоритетного значения непосредственным формам осуществления местного самоуправления.
Этот и ряд других моментов позволяют оценивать нормы Конституции Российской Федерации как более прогрессивные.
Как указывает Н. Б. Пастухова, «стремление к созданию государства, которое учитывает волю народа и осуществляет управление в интересах всего общества с целью создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие способностей человека, ведет к расширению народовластия, наполнению суверенитета волей народа, а, следовательно, и суверенитета государства — новым содержанием».
Будучи одной из основ конституционного строя принцип народовластия находит свое дальнейшее развитие в законах и иных правовых актах. От того, насколько полно и непротиворечиво отражены в действующем законодательстве институты народовластия, зависит их реальное воплощение в жизни российских граждан и качество такой жизни.
Так, глава 5 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает следующие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления: местный референдум; муниципальные выборы; голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования; сход граждан; правотворческая инициатива граждан; территориальное общественное самоуправление; публичные слушания; собрания граждан; конференция граждан (собрание делегатов); опрос граждан; обращения граждан в органы местного самоуправления. Наряду с предусмотренными формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления и в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации.
По мнению Т. М. Бялкиной, «задача законодателя состоит в том, чтобы с учетом специфики той или иной формы народовластия обеспечить разумную сбалансированность их использования, не допуская необоснованного ограничения прав населения как субъекта муниципальной власти на выбор любой из них».
В то же время высказываются претензии к тексту Конституции Российской Федерации, нормы которой в силу диспозитивности, неопределенности по смыслу и рамочного характера провоцируют высокую вероятность политического усмотрения при принятии государственно-властных решений.
Сказанное можно в полной мере отнести к одному из принципиальных вопросов институционализации местного самоуправления — порядку формирования его органов, правовая трактовка которого претерпела существенные изменения.
Так, если ранее образуемые путем свободных выборов органы народного представительства рассматривались как сформированные исключительно на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, то после принятия Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», допускающего возможность формирования представительного органа муниципального района по так называемой «системе делегирования», ситуация изменилась.
Конституционный Суд Российской Федерации признал не противоречащими Конституции Российской Федерации положения ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которыми предусматривалась возможность формирования представительного органа муниципального района из глав поселений, входящих в состав данного муниципального района, и депутатов представительных органов этих поселений, избираемых ими из своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой представительства (п. 1 ч. 4), и устанавливался порядок перехода к указанному способу формирования представительного органа муниципального района (ч. 5). Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования названные положения закона предполагают возможность формирования представительного органа муниципального района путем вхождения в его состав представителей поселений из числа лиц, ранее избранных непосредственно населением. Решение о переходе к такому способу формирования представительного органа муниципального района должно приниматься представительными органами соответствующих муниципальных образований с учетом мнения населения, проживающего на данной территории, выявленного в порядке, устанавливаемом в уставах и иных нормативных правовых актах муниципальных образований. Важно отметить, что в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» рассматриваемый порядок формирования представительного органа не являлся императивным и предполагал свободу усмотрения местных сообществ в рамках предусмотренной законом альтернативы, на что также указано Конституционным Судом в качестве обоснования принятого решения.
Таким образом, положения Конституции Российской Федерации и корреспондирующие им положения Европейской хартии местного самоуправления были истолкованы как не исключающие возможность формирования представительного органа муниципального образования, созданного по территориальному принципу, путем вхождения в его состав представителей поселенческих муниципальных образований, избранных населением на муниципальных выборах.
Отметим, что за рубежом формирование представительных органов местного самоуправления происходит на основе прямых выборов, отсутствуют аналоги муниципального района, а делегирование или назначение должностных лиц, как правило, практикуется на уровне государственного управления.
Неоднозначна практика других судов, использующих положения Хартии для обоснования противоположных выводов.
Вновь актуализировал вопрос Федеральный закон от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», значительно расширивший полномочия субъектов Российской Федерации в сфере местного самоуправления.
Согласно ч. 3 ст. 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции вышеназванного Федерального закона порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления и иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
Анализ принятых в соответствие с вышеназванным Федеральным законом законов субъектов Российской Федерации дает представление о различных подходах к вопросу о формировании организационных структур местного самоуправления.
К примеру, альтернативные варианты формирования представительного органа на уровне муниципального района предусмотрены в Республике Бурятия, Алтайском крае, Амурской, Архангельской, Воронежской и Тюменской областях, Ханты- Мансийском автономном округе и на уровне городского округа с внутригородским делением в Ростовской области.
Наиболее диспозитивны нормы регионального законодательства, регламентирующие порядок избрания глав муниципальных образований. Глава муниципального образования избирается населением на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава в Республике Бурятия, Амурской и Воронежской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Альтернативный порядок применяется для избрания главы муниципального района в Чувашской Республике, Магаданской и Ростовской областях, главы поселения — в Республике Северная Осетия — Алания и Камчатском крае. В Республике Саха (Якутия), Алтайском крае и Новосибирской области предусмотрен альтернативный вариант избрания главы сельского поселения, причем в Республике Саха (Якутия) и Алтайском крае имеются исключения для избрания главы сельского поселения, являющегося административным центром муниципального района, — в таком случае в Республике Саха (Якутия) проводятся муниципальные выборы, а в Алтайском крае главу сельского поселения избирает представительный орган муниципального образования.
В отдельных регионах вопросы, связанные с порядком формирования органов местного самоуправления, переданы на муниципальный уровень. Так, в Рязанской области порядок избрания главы поселения (за исключением поселения, являющегося административным центром) определяется уставом муниципального образования. Уставом муниципального образования определяется и порядок избрания глав сельских поселений (за исключением сельских поселений, являющихся административными центрами) в Тамбовской области.
Однако в большинстве случаев субъектами Российской Федерации определены конкретные организационно-правовые формы местного самоуправления. Положения об учете мнения населения при переходе на другую организационно-правовую форму местного самоуправления и порядке его выявления на законодательном уровне не предусмотрены.
По нашему мнению, установленный в ряде регионов императивный порядок формирования организационных структур местного самоуправления, не в полной мере согласуется с позицией Конституционного Суда Российской Федерации об учете мнения населения при решении данного вопроса, что могло бы стать поводом для проверки в порядке конституционного контроля.
На момент принятия Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ по принципу делегирования формировалось около половины представительных органов муниципальных районов. Модель «управленец по контракту» применялась примерно в 20% муниципальных районов. Длительное время наиболее распространенной организационно-правовой формой местного самоуправления в Российской Федерации в соответствии с уставами муниципальных образований оставалась система «сильный мэр — слабый совет», при которой избранный населением глава муниципального образования возглавлял исполнительный орган муниципального образования, входил в состав представительного органа муниципального образования и председательствовал на его заседаниях. Это значительно усиливало позиции местных властей во взаимоотношениях с региональными властями, но затрудняло контрольные функции в отношении исполнительной власти, снижало роль представительного органа муниципального образования и эффективность его деятельности. То есть установленные на законодательном уровне организационные модели местного самоуправления не являлись повсеместной практикой, что, очевидно, требовало предварительного изучения и анализа соответствующих причин.
Современные исследователи признают целесообразным вмешательство вышестоящего уровня управления в деятельность нижестоящего, если действия последнего оказывают влияние на интересы соседних территорий или сообщества в целом. Кроме того, такое вмешательство может быть обусловлено необходимостью сохранения равенства условий жизни на территории всего государства и соблюдения принципа правового или экономического единства26. Между тем наблюдаемые попытки фактического «огосударствления» местного самоуправления в целях повышения эффективности управленческой деятельности на местном уровне еще не свидетельствуют об обоснованности и продуманности такого подхода.
В соответствии с действующим законодательством органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий, которые нередко становятся для органов местного самоуправления более важными, чем их собственные задачи. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления предусматривается не только за нарушения закона, но и за ненадлежащее осуществление государственных полномочий и наступает независимо от того, как при этом решались вопросы местного значения. Многие нарушения в деятельности органов местного самоуправления связаны с недостаточным финансированием, то есть государством не обеспечиваются равные условия для развития муниципальных образований. Однако это не всегда принимается во внимание при определении ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления.
Не соответствует идее субсидиарности и расширение полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в рамках института конституционно-правовой ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления: в соответствии с введенной в 2009 г. ст. 74.1 в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» его мнение необходимо учитывать при удалении главы муниципального образования в отставку по любому из предусмотренных законом оснований.
По всей видимости, преобладанием централизованного подхода к организации местного самоуправления вызвано недостаточное использование возможностей межмуници- пального сотрудничества, в то время как за рубежом межмуниципальная кооперация признана довольно эффективным механизмом.
Положения ст. 10 Европейской хартии местного самоуправления содержат обширную формулировку о праве местных органов самоуправления на ассоциацию, которая возможна как в рамках сотрудничества для осуществления собственных полномочий, так и для осуществления задач, представляющих общий интерес и в целях защиты. Предусмотрено право вступать в какую-либо международную ассоциацию и сотрудничество с органами местного самоуправления других государств.
Особый интерес, как нам кажется, представляет опыт создания «надмуниципальных структур», по примеру объединения коммун во Франции, функционирование совместных администраций.
Статья 8 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ограничивает формы межмуниципального сотрудничества определенными видами — некоммерческими организациями и хозяйственными обществами, что не позволяет в сложных социально-экономических условиях и в ситуации нехватки специалистов (что характерно для небольших сельских поселений) объединить административно-управленческие возможности и кадровые ресурсы муниципальных образований.
Как указано в ст. 14 Хартии, каждая Сторона направляет Генеральному секретарю Совета Европы всю необходимую информацию о законодательных положениях и иных мерах, принятых ею для обеспечения соблюдения положений настоящей Хартии. По всей видимости, большей эффективности способствовало бы создание специального контрольного органа либо наделение контрольными функциями Конгресса местных и региональных властей Совета Европы с одновременным предоставлением права принимать наряду с актами рекомендательного характера обязательные для исполнения документы. Целесообразно проводить наглядный сравнительный мониторинг, например, по аналогии с деятельностью международной организации Трансперенси Интернешнл по составлению ежегодного Индекса восприятия коррупции (Corruption Perception Index) в государственном секторе различных стран, что позволит судить об уровне демократизации местного самоуправления в разных государствах (особенно в условиях постоянно изменяющегося законодательства о местном самоуправлении).
Как сделать органы местного самоуправления дееспособными структурами, способными самостоятельно и под свою ответственность справляться с поставленными задачами? В условиях ограниченности кадровых и материальных ресурсов, финансового дефицита, очевидно, необходимо создать адекватные формы сотрудничества и кооперации, расширить возможности межмуниципального сотрудничества, предоставив одноуровневым органам местного самоуправления право создавать совместные исполнительно-распорядительные органы (местные администрации), подотчетные населению и представительному органу муниципального образования в части осуществления полномочий на территории соответствующего муниципального образования.
Институт прямых выборов является важным социальным механизмом включенности гражданского общества в управление государством, в связи с чем система делегирования, применяемая при формировании органов местного самоуправления, нуждается в концептуальном обосновании. В рамках указанной системы должно быть дано адекватное определение понятия «выборы». В общем нормативном порядке необходимо закрепить право органов местного самоуправления при принятии государственных решений, непосредственно касающихся их деятельности, быть заслушанными по любому вопросу (вне зависимости от наличия специальной правовой нормы). Кроме того, должны получить конституционно-правовую оценку законы субъектов Российской Федерации, принятые во исполнение Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ.
Актуальным для российской науки как в целях изучения и анализа опыта зарубежных европейских государств, так и возможностей его использования в условиях российской правовой действительности представляется дальнейшее исследование принципа субсидиарности в его конституционно-правовом аспекте. Следует согласиться с тем, что нормативное закрепление принципа субсидиарности в конституции и федеральном законодательстве — важнейший аспект федеральной законодательной политики в Российской Федерации. В развитие западноевропейской традиции современная концепция субсидиарности в Российской Федерации, по-нашему мнению, должна основываться на требованиях соразмерности и юридической определенности, стержнем которой является правовая стабильность.