Доктрина иммунитета и гражданско-правовая ответственность публичных субъектов
![]() |
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО Кабанова И. Е. В статье исследуется понятие иммунитета с точки зрения привлечения публично-правовых образований к гражданско-правовой ответственности, и делается вывод о том, что субъектами имущественной ответственности в случае причинения вреда публичными субъектами должны являться только публично-правовые образования. Только они, соответственно, могут и освобождаться от ответственности, но исключительно на основании судебного решения. |
Гражданские правоотношения основаны на началах равенства их участников и отсутствия императивной связи между субъектами, в силу которой один обязан повиноваться другому. Это означает, что государство, вступая в данные отношения, не может иметь тех привилегий, которые дарованы ему правом публичным.
Правовое регулирование участия публично-правовых субъектов в частноправовых отношениях подразумевает включение принципов гражданского права (в том числе принципа равенства участников, принципа баланса частных и публичных интересов, принципа добросовестности) в качестве руководящих начал при воздействии на поведение этих субъектов. Исключения из названных принципов возможны, но лишь при соблюдении и обосновании наличия условий, допускающих подобные особые случаи.
В условиях все большего участия публично-правовых образований в экономических отношениях и, как следствие, расширения области регулирования нормами частного права отношений с участием властных субъектов, неизбежно возникает потребность обеспечения эффективного механизма привлечения к ответственности субъекта, обладающего властными полномочиями, для поддержания стабильности оборота, соблюдения принципов законности и справедливости.
Однако сложность создания теоретически и практически обоснованной концепции гражданско-правовой ответственности публичных субъектов объясняется неоднозначностью природы публично-правовых образований что, по словам Л. В. Андреевой, выливается в общую проблему определения правосубъектности государства в имущественных отношениях, а также и тем, что при настоящем уровне развития демократических институтов в условиях наличия значительного числа субъектов, активно задействованных в социальном управлении, определение носителей публичной власти превращается в непростую задачу.
Так, например, термин «должностное лицо» встречается в текстах многих нормативных актов, но далеко не всегда в них он употребляется в одном и том же смысле, хотя общий подход един - это лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в органах публичной власти.
Как публичные субъекты, по аналогии с Конвенцией ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, будут классифицироваться государство и его органы управления; составные части федеративного государства, которые правомочны совершать действия в осуществление суверенной власти и действуют в этом качестве; учреждения, институции, организации в той мере, в какой они правомочны совершать и фактически совершают действия в осуществление суверенной власти государства; представители государства, действующие в этом качестве. Хотя по вопросу признания публичными субъектами юридических лиц с государственным участием (государственных учреждений, корпораций, компаний, унитарных предприятий и т.п.) нет однозначного решения: две имеющиеся международные конвенции об иммунитете государств основаны на разных подходах к данной проблеме: Европейская конвенция об иммунитете государств в ст. 27 отказывает в иммунитете любому лицу и подразделению с самостоятельной правоспособностью, даже при условии выполнения ими государственных задач, в то время как Конвенция ООН в ст. 2 признает иммунитет за учреждениями, институциями государства или иными образованиями в той мере, в какой их действия связаны с суверенными властными функциями.
Конвенция ООН устанавливает общий принцип: государство пользуется иммунитетом в отношении себя и своей собственности от юрисдикции судов другого государства с учетом положений Конвенции (ст. 5). В статьях 10-17 перечислены случаи, ограничивающие иммунитет государства, среди которых особенно примечательно исключение, согласно которому иностранное государство не пользуется иммунитетом от юрисдикции судов другого государства, если оно причинило вред личности или ущерб имуществу (ст. 12 Конвенции ООН).
Значение термина «публично-правовые образования» в смысле определения его как общего обозначения следующих субъектов права: Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, в гражданском законодательстве не закреплено, однако оно употребляется именно в этой трактовке и в доктрине, и в правоприменительной практике. Так, например, это понятие использовалось в постановлении Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» для обозначения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований как участников гражданских правоотношений.
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно включал в свои акты понятия «публичная власть», «система публичной власти», «органы публичной (политической) власти», причем в последнем случае обращает на себя внимание приравнивание публичной и политической власти.
Среди лиц, наделенных государственно-властными полномочиями, и потенциально отвечающих за вред, причиненный в результате их деятельности, преобладают федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов федерации. Это легко объяснимо, т.к. одним из признаков органа исполнительной власти является осуществление властно-распорядительных полномочий, под которыми в судебной практике понимаются требования, влекущие для адресата изменение его прав и обязанностей и, возможно, нарушающие права и законные интересы.
В то же время причинителями вреда могут оказаться иные органы и организации. Например, к числу публично-правовых субъектов на том основании, что они наделены публичными полномочиями: нормотворческими, исполнительно-распорядительными, контрольными, отнесены саморегулируемые организации. К организациям, обладающим государственно-властными полномочиями, по этой же причине могут быть причислены и государственные корпорации и компании.
Современное российское законодательство закрепляет равенство всех участников гражданских правоотношений, не делая исключения для публичных субъектов, и даже наличие у последних властных функций не отражается на характере их участия в гражданско-правовых отношениях. Однако публичные субъекты, участвуя в указанных отношениях, также не могут быть свободны от своего публично-правового статуса, неотъемлемой частью которого является иммунитет.
Иммунитет в правовом смысле можно иначе назвать неподвластностью (par in parem non habet imperium - равный над равным не имеет власти).
Первоначально государственный иммунитет понимался как абсолютный, т.е. означал, что государство, его органы и представители ни в каком случае не могут быть подвергнуты властным акциям со стороны других государств, кроме как с согласия государства.
Однако с середины XX в. происходит масштабное увеличение участия государств в международных экономических отношениях с контрагентами, представляющими собой субъектов частного права других государств. Во многих случаях при этом возникает возможность применения института государственного иммунитета. Между тем, сами государства заинтересованы в правоотношениях, оформляющих взаимодействие с упомянутыми субъектами, которые соглашаются на эти сделки обычно только на условиях обеспечения имущественной ответственности государств на случай неисполнения ими своих обязательств. Это привело к постепенному отходу от концепции абсолютного государственного иммунитета и к возникновению и закреплению понимания иммунитета как ограниченного, функционального. Государство, таким образом, имеет право на иммунитет от властных действий других государств только тогда, когда действует, выполняя свои суверенные, властные функции - jure imperii. В иных же случаях публичные субъекты выступают субъектами частного права, что влечет отказ как от абсолютного международно-правового, так и от абсолютного внутригосударственного иммунитета.
Исторически законодательство не содержало прямых предписаний о возмещении со стороны государства убытков, причиненных действиями органов власти и должностных лиц. Однако необходимость такой компенсации осознавалась и обосновывалось в ряде юридических теорий. В частности, ответственность государства за причинившую вред деятельность должностных лиц объяснялась ответственностью представляемого за действия представителя. Но в период Нового времени отождествление чиновников с доверенными лицами монарха теряло актуальность и к XIX в. перестало соответствовать реальному положению дел.
Выдвигалась и теория ответственности государства за действия должностного лица перед пострадавшим как перед застрахованным лицом. В ее основе находился тезис о том, что самим фактом уплаты налогов или гражданства пострадавшее от действий властного субъекта лицо получает право требования компенсации в случае причинения убытков. Однако полной аналогии между страховым договором и теорией страховой ответственности государства быть не может, так как по страховому договору права и обязанности несут обе стороны, а в рассматриваемом случае - только застрахованное лицо. К тому же, имущественная ответственность с публичного субъекта - страхователя опосредованно перекладывается на всех налогоплательщиков. Существеннейшим недостатком теории страхования в литературе называют то, что она априори допускает возможность незаконных действий органов власти, фактически дает санкцию на служебные злоупотребления и ошибки.
Легальное закрепление ответственности государства за причиненный вред, но только за вред, причиненный невиновным лицам, подвергшимся уголовному преследованию, было впервые произведено в XIX в. во Франции и ряде других европейских стран.
Законодательство Российской империи второй половины XIX в. содержало нормы о привлечении должностных лиц судебного ведомства к юридической ответственности.
Большинство ученых в этот период писали о необходимости установления ответственности государства за неправомерные действия должностных лиц как представителей публичной власти, указывая, в частности, на то, что взыскание с государства убытков за вред, причиненный действиями судьи, допустимо, поскольку само государство есть организация, «призванная нести заботу о правильном отправлении правосудия».
Но гражданско-правовая ответственность судей могла наступать только при обнаружении в их действиях злого умысла или пристрастия, сопряженного с неправильным толкованием и применением законодательных актов, которые составлены предельно понятно, как в самом судебном разбирательстве, так и при постановлении окончательного вердикта.
В период с 1917 по 1961 г. ответственность за вред, причиненный актами органов публичной власти, законодательством не предусматривалась.
С 1 мая 1962 г. были введены в действие принятые в 1961 г. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, ст. 89 которых предусматривала возможность возмещения вреда, причиненного служебными действиями должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, однако лишь в случаях, прямо предусмотренных законом.
Важное значение для развития положений о возмещении вреда, причиненного деятельностью правоохранительных и судебных органов, имел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей» (далее - Указ о возмещении ущерба) от 18 мая 1981 г., в соответствии с которым ущерб, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, подлежал возмещению государством в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Но особенностью Указа о возмещении ущерба явились специальные правила о его применении во времени. В соответствии с п. 3 Указа право на возмещение ущерба получили граждане, в отношении которых незаконные действия были совершены после 1 июня 1981 г., чем исключалась возможность возмещения вреда, ранее причиненного незаконными действиями органов государственной власти или их должностных лиц. Таким образом, причинявшие вред деяния органов власти, в том числе органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а также их должностных лиц, имевшие место в период с 1917 по 1981 г., никогда не рассматривались законодателем в качестве оснований для возмещения вреда.
Конституция РФ 1993 г. закрепила в качестве конституционных норм-принципов положения о том, что каждый гражданин страны имеет право на возмещение со стороны государства вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53), права потерпевших от преступлений и злоупотребления властью охраняются законом, государство обеспечивает компенсацию причиненного ущерба и доступ к правосудию (ст. 52).
Нормы ГК РФ, конкретизируя положения и принципы Конституции РФ, расширили пределы ответственности государства, ввели ответственность публичных субъектов не только за незаконные действия (бездействие), но и за законные действия, причинившие вред, обозначили в числе потерпевших, имеющих право на возмещение вреда, не только граждан, но и юридических лиц, определили имущественный источник возмещения (казну соответствующего уровня).
В качестве субъекта правонарушения публичный субъект представлен в лице правоохранительных и судебных органов, тогда как в качестве субъекта гражданско-правовой ответственности от имени публичного субъекта действуют его финансово-распорядительные органы.
В ст. 1069 ГК РФ установлено, что вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.
Согласно п. 4 ст. 214 ГК РФ в казну входит все имущество публично-правового образования, кроме закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями. Аналогичное правило о казне муниципального образования содержится в п. 3 ст. 215 ГК РФ.
Правовое регулирование гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный в результате деятельности публичных субъектов, основано на специальном методе, состоящем в обеспечении баланса между правилом о полном возмещении (компенсации) причиненного вреда и правилом об экономии бюджетных средств (баланс частных и публичных интересов).
Целью, ради которой могут вводиться правовые иммунитеты, представляющие собой особую разновидность юридических исключений, своего рода отклонения от единых правил нормативного регулирования, правомерные исключения, законные изъятия, установленные компетентными органами в соответствующих актах, является соблюдение принципа справедливого баланса частных и публичных интересов.
Однако при установлении любого исключительного режима закономерен вопрос о его оправданности. Насколько позволяет достичь обозначенной цели установление исключительного режима, можно выяснить на примере категории «иммунитет бюджета публичного субъекта», под которым понимается специальный правовой режим, необходимый для обеспечения выполнения публичным субъектом всех принятых на себя финансовых обязательств.
Иммунитет бюджета является важнейшей формой законодательного закрепления защиты средств бюджета, которая гарантирует выполнение финансовых задач и функций государства и муниципальных образований, обязательств перед третьими лицами, возникающих на основе судебного решения, и характеризуется абсолютным исполнением финансовых требований со стороны уполномоченного органа и отсутствием принудительного способа исполнения финансовых требований.
Конституционный Суд Российской Федерации обозначил свою позицию о приоритете публичных интересов, согласно которой реализация прав и законных интересов отдельных индивидуальных субъектов или групп не должна оказать чрезмерно негативное влияние на обеспечение бюджетными средствами прав и интересов всех членов общества.
Бюджет представляет собой часть казны публично-правового образования, что следует из ст. 214 ГК РФ. Одновременно бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления (ст. 6 БК РФ), т.е. в бюджете закрепляется совокупность меняющихся обязательств публично-правового образования. Посредством бюджета достигается баланс различных интересов субъектов финансовой деятельности.
При возмещении причиненного вреда происходит как восстановление нарушенного частного интереса потерпевшего, так и публичного интереса в восстановлении законности, однако достигается это за счет налоговых доходов бюджета, которые должны быть направлены на удовлетворение публичных интересов.
Специфика гражданско-правовой ответственности публичных субъектов заключается в обеспечении при помощи частноправовых средств в рамках механизма этой ответственности баланса между частыми имущественными интересами потерпевшего и публичными интересами правонарушителя, который привлекается к гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный как незаконными действиями, так и незаконным бездействием властных органов и их должностных лиц, а равно за правомерное действие указанных субъектов, причинившее вред личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица.
Нормы ГК РФ закрепляют единую модель возникающих обязательств: вред, причиненный физическому или юридическому лицу действиями (бездействием) органов государственной власти и местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, возмещается и (или) компенсируется, соответственно, Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.
В доктрине предлагается обеспечить создание правовых механизмов, защищающих государство от необоснованных взысканий и перекладывающих имущественную ответственность на виновных лиц, а не на добросовестных участников гражданских правоотношений.
В. А. Бабаков полагает возможным создание институтов прямой (непосредственной) ответственности лиц, чьи действия предопределяют причинение имущественного вреда государству (и субсидиарной - государства), а также ужесточение ответственности указанных субъектов.
Однако против механизма прямой гражданско-правовой ответственности должностных лиц можно выдвинуть ряд возражений.
Основной аргумент в пользу отсутствия механизмов прямого привлечения определенных публичных субъектов к гражданско-правовой ответственности сводится к тому, что при установлении непосредственной ответственности за любое причинившее вред действие (бездействие) публичные субъекты (должностные лица) начнут опасаться дамоклова меча имущественной ответственности, и их деятельность станет безынициативной, что недопустимо в процессе управления. Ведь персональная ответственность, которой подлежат должностные лица публичных субъектов, основывается на том, что в управленческом процессе в действительности участвуют и взаимодействуют не системы, организационные структуры и их звенья, а конкретные люди, поведение которых строится по законам психологии и обусловливается рядом объективных и субъективных факторов.
В свою очередь, такая модель поведения публичных субъектов приведет к неэффективности управления и нарушению публичных интересов.
Несомненно, принцип персонализации ответственности должен быть одним из базовых принципов в контексте создания эффективно действующего механизма гражданско-правовой ответственности любого субъекта.
Органы, структуры и должностные лица публично-правовых образований не могут признаваться самостоятельными субъектами ни в публично-правовых, ни в частноправовых отношениях. В первых субъектом является само публичноправовое образование, т.к. органы и учреждения не обладают самостоятельной волей, а реализуют волю публично-правовых образований. Что касается частноправовых отношений, то в соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ субъекты гражданского права приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе, свободно устанавливая свои права и обязанности на основе договора и определяя любые не противоречащие законодательству условия договора, а согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ участие субъекта гражданского правоотношения должно быть основано на автономии воли и имущественной самостоятельности участников. Ни того, ни другого у органов публичной власти нет, следовательно, органы публичной власти не обладают главными характеристиками самостоятельного субъекта гражданского права.
Осуществляя свои публично-правовые функции, публичные субъекты выступают исключительно от имени соответствующего публично-правового образования, следовательно, и вред, причиняемый при этом, должен считаться причиненным самим публично-правовым образованием.
Стабильность гражданского оборота требует создания инструментария, предусматривающего гарантии осуществления компенсаторной функции гражданско-правовой ответственности при причинении вреда публичными субъектами, но созданный механизм не должен негативно влиять на процессы управления.
Для предотвращения подобного влияния предлагается установить, что субъектами гражданско-правовой ответственности являются публично-правовые образования, из казны которых возмещается причиненный вред. Говорить об иммунитете должностных лиц в таком случае не приходится, т.к. подобные лица просто не будут являться субъектами гражданско-правовой ответственности.
Они будут привлекаться к уголовной, административной либо дисциплинарной ответственности в зависимости от тяжести правонарушения и целей привлечения к ответственности. Если должностным лицом совершено преступление, предусмотренное Особенной частью УК РФ, указанное лицо привлекается к уголовной ответственности в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). Если в действиях (бездействии) должностных лиц имеется состав административного правонарушения, они должны привлекаться к административной ответственности в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами (ст. 3.1 КоАП РФ). В том же случае, если должностным лицом допущено неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных обязанностей, не отнесенное законодателем к категории административных правонарушений, нужно вести речь о дисциплинарной ответственности.
< предыдущая | следующая > |
---|